Niniejszy artykuł omawia różnice między majątkiem wspólnym a osobistym oraz możliwość dokonywania przesunięć między tymi dwoma rodzajami majątku. Sprawdź, kiedy jest możliwa darowizna między małżonkami!
W przypadku chęci dokonania darowizny między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej ważne są zapisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o).
Zgodnie art. 35 k.r.o podział majątku w trakcie trwania wspólnoty jest niedopuszczalny.
W praktyce dokonanie darowizny z majątku wspólnego małżonków do majątku osobistego jednego z nich (czyli darowizna między małżonkami) przez niektóre sądy uznawana jest za podział majątku, a w konsekwencji za czynność niedopuszczalną i niezgodną z prawem, co oznaczać powinno, że nawet jeśli darowizna została przeprowadzona, jest nieważna (majątek nadal pozostaje wspólny). Istnieją jednocześnie wyroki wskazujące na taką możliwość, przy czym często odnoszą się one m.in. do wartości darowanego przedmiotu oraz jego „liczebności” w ramach majątku wspólnego.
Zagadnienie wspólnoty majątkowej przedstawia nam przede wszystkim Kodeks rodzinny i opiekuńczy w Dziale III – Małżeńskie ustroje majątkowe, a rozdziale I – Ustawowy ustrój majątkowy.
Powyższe oznacza, że zgodnie z k.r.o w ramach małżeństwa istnieje domyślnie wspólność majątkowa (o ile małżonkowie nie wskażą inaczej, np. w momencie zawierania ślubu lub w trakcie małżeństwa poprzez zawarcie rozdzielności majątkowej).
Ustawowo uznaje się, że małżonek wyraża zgodę na czynności związane z zarządzaniem wspólnym majątkiem wykonane przed drugiego z małżonków. Wynika to z tego, że k.r.o (w art. 36) mówi wprost, że oboje małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym, w tym: informować się o tym co się dzieje z tym majątkiem (w wyjątkowych sytuacjach, jeśli małżonek nie będzie realizował tych obowiązków, np. sprzedawał wspólny majątek bez uzgodnienia / poinformowania lub działał na wspólną szkodę, może to skutkować sądowym ograniczeniem lub pozbawieniem danego małżonka prawa do samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym albo ustanowieniem przymusowej rozdzielności majątkowej na żądanie drugiego z nich).
Co prawda mogą pojawić się sytuacje, w których dana instytucja wymaga pisemnego potwierdzenia, że drugi małżonek zgadza się np. na zawarcie kredytu (czyli rozszerzenie majątku wspólnego o zobowiązanie), ale jest to bardziej praktyka wypracowana przez banki w celach dowodowych w ewentualnych sprawach sądowych. Takie oświadczenie nie jest wymagane ustawowo przez k.r.o, ale może być wymagane przez inne ustawy.
W podatku dochodowym (ustawa PIT) nie ma takiego wymogu. Domyślnie przyjmuje się, że małżonkowie, dysponując majątkiem wspólnym, spełniają wymogi ustawowe, czyli informują się wzajemnie o tym, co się dzieje w tym zakresie (np.: sprzedaż auta).
W myśl obowiązujących przepisów, na podstawie art. 37 k.r.o zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
§ 2. „Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od jej potwierdzenia przez drugiego małżonka”.
W przypadku gdy jedna strona planuje dokonać czynności prawnej wymagającej zgody małżonka, może wyznaczyć odpowiedni termin na jej wyrażenie. Jeśli zgoda nie zostanie udzielona w wyznaczonym czasie, strona ta ma prawo do przeprowadzenia planowanej czynności.
Warto wiedzieć, że jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna, a więc nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Jednakże zgoda współmałżonka nie jest konieczna w przypadku czynności, które mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, a więc na przykład gdy dotyczą pojedynczego przedmiotu wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, takiego jak np. biurko czy drukarka.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 36 § 3. mówi, że „Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten zarządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek może dokonywać niezbędnych bieżących czynności”.
Powyższe oznacza, że takim majątkiem każdy z małżonków zarządza samodzielnie, czyli np. nie musi posiadać zgody drugiego małżonka, aby dany przedmiot sprzedać. Nie oznacza to jednocześnie, że majątek ten jest wykluczony ze wspólnoty majątkowej – nadal jest wspólny, ale tylko jeden z małżonków nim zarządza (podejmuje decyzje czy sprzedać, jak wykorzystywać itd.). Drugi małżonek może dysponować majątkiem przedsiębiorstwa wyłącznie w razie przemijającej przeszkody w dysponowaniu nim przez właściciela firmy.
Na podstawie art. 31 § 2 k.r.o do majątku wspólnego wchodzi m.in.:
Z kolei w art. 33 k.r.o odnajdziemy informacje, co nie jest wspólne, nawet jeśli mamy wspólnotę majątkową. Zgodnie z nim do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
Sytuacje szczególne
Otrzymane w darowiźnie przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.
Mowa tu o „zwykłych” urządzeniach codziennego wspólnego użytku w domu, np. lodówka, kanapa, telewizor itp. Jeśli zostały otrzymane w ramach darowizny, ale są zazwyczaj wykorzystywane dla wspólnego użytku, to w tym przypadku wyjątkowo stają się wspólne, chyba że w darowiźnie jest wpisane wprost, że są darowane wyłącznie jednej osobie – wtedy nie powinny wchodzić do majątku wspólnego w małżeństwie. Brak takiego zapisu, nawet jeśli jest to darowizna na jedną osobę, oznacza, że stają się wspólne.
Nie dotyczy to jednak drogich sprzętów, przy czym to, czy jest to przedmiot zwykłego urządzenia domowego, podlega każdorazowo indywidualnej ocenie, m.in. w oparciu rynkowe ceny i obecny stan majątkowy małżeństwa.
Dochody z najmu majątku osobistego
Dochody z najmu majątku osobistego (np. najem mieszkania, które jeden z małżonków kupił przed ślubem) są majątkiem wspólnym, ale przedmioty majątkowe (pieniądze, czyli niejako dochód) otrzymane ze sprzedaży tego mieszkania będą już majątkiem osobistym.
Ustanowienie rozdzielności majątkowej (intercyzy) wymaga odrębnego, pisemnego ustalenia.
Majątkiem w działalności gospodarczej jest nie tylko to, co zwykle określa się „majątkiem” (jak np. środki trwałe, wyposażenie, nieruchomości, urządzenia, materiały i towary, prawa rzeczowe i inne namacalne zakupy związane z firmą), ale także: nazwa, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne, koncesje, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa autorskie i pokrewne, patenty, tajemnica przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem firmy.
W skład majątku jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzą:
A zatem majątek przedsiębiorstwa obejmuje wszystko, co zostało przez nie wytworzone w trakcie jego działalności, a także to, co zostało na jego rzecz przekazane poprzez zakup i poprzez złożenie oświadczenia o przekazaniu składnika majątku prywatnego do majątku przedsiębiorstwa).
Jeśli firma została założona w trakcie trwania wspólnoty majątkowej, to cała ta działalność stanowi wspólną własność. A zatem wszystko, co jest kupione z zysku osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego ze współmałżonków, jest składnikiem majątku wspólnego. Jeśli wypracowane w działalności środki są przeznaczone na zakupy firmowe (np. środki trwałe, wyposażenie itd.), to zakupione przedmioty stają się wspólne.
Majątek przedsiębiorstwa stanowi współwłasność małżeńską, jeżeli działalność została założona w trakcie małżeństwa i małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej (intercyzy). Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność prowadził jeden, czy dwoje małżonków, ponieważ:
Jednakże tylko małżonek, który jest właścicielem firmy – mimo że jest ona „wspólna” – może dowolnie dysponować majątkiem firmy (nie musi mieć „zgody” drugiego małżonka). Drugi małżonek może dysponować majątkiem przedsiębiorstwa wyłącznie w razie przemijającej przeszkody.
Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza została założona przed zawarciem wspólnoty majątkowej, wówczas składniki majątku wchodzące w skład firmy przed zawarciem wspólnoty stanowią majątek osobisty (wyłączny majątek tej osoby).
Jednakże jeśli poniesione nakłady z majątku wspólnego (np. po ślubie żona dokładała się do firmy męża z wynagrodzenia z jej umowy o pracę lub właściciel firmy dokonywał zakupów do firmy z wypracowanego w tej firmie dochodu), to jest to wspólna własność.
Powyższe oznacza, że w przypadku JDG założonej przed ślubem można mieć dwa rodzaje majątku: zarówno osobisty, jak i wspólny. Osobistym majątkiem będzie wszystko to, co małżonek posiadał przed ślubem (także środki pieniężne, które posiadał przed ślubem, jak i te uzyskane ze sprzedaży odpowiednich składników, zaś wspólnym majątkiem będzie wszystko to, co zostało wypracowane/ kupione po ślubie, w tym przychód uzyskany dzięki wykorzystywaniu majątku osobistego.
Majątek spółki cywilnej obejmuje:
Zawierając umowę spółki cywilnej (s.c.), wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez swoje działanie, w szczególności wniesienie wkładów (majątek ruchomy, środki pieniężne, praca, itd.).
W wyniku powstania spółki cywilnej dochodzi do wyodrębnienia masy majątkowej stanowiącej majątek wspólny wspólników. Od tego momentu poza majątkiem osobistym, majątkiem wspólnym małżeństwa mamy do czynienia także z majątkiem wspólnym spółki, który jest całkiem odrębny od majątku małżeństwa czy majątku osobistego wspólnika.
Od strony prawnej majątek spółki jest majątkiem wspólnym wspólników. Co do zasady w równym udziale, czyli każdy ze wspólników jest po równo uprawniony do całego majątku, jak i poszczególnych jego składowych (nie można wykluczyć, np.: wskazać, że dla tego auta będącego w majątku spółki cywilnej jeden ze wspólników nie ma praw).
Obrazując to na przykładzie: w spółce cywilnej auto jest wspólne dla wszystkich wspólników, którzy nie mają osobnych praw do niego. Dopiero po rozwiązaniu spółki i podziale majątku każdy wspólnik nabywa określony udział w prawie do własności auta, na przykład w przypadku czterech wspólników każdy zyskuje 1/4 prawa do auta.
Jeśli w trakcie istnienia spółki cywilnej (udziału w tej spółce) doszłoby do podziału majątku małżeństwa (zawarcie intercyzy/rozwód), wówczas drugi z małżonków (niebędący wspólnikiem) nie ma żadnych praw do majątku spółki.
Oznacza to, że majątek spółki w części przypadającej na wspólnika nie wchodzi do majątku wspólnego w małżeństwie tego wspólnika. Jest tak dlatego, że wszelkie nabycia dokonane w ramach s.c. (finansowane z majątku spółki) wchodzą w skład majątku tej spółki, przez co nie mogą wejść do majątku wspólnego w małżeństwie.
Jeśli jednak doszłoby do podziału majątku spółki (zwykle: rozwiązanie spółki), wówczas majątek, który otrzyma wspólnik (pozostający we wspólności majątkowej), wchodzi do majątku wspólnego w jego małżeństwie.
Jeśli np. jeden ze wspólników wprowadza swój samochód do spółki cywilnej, to staje się on wspólnym majątkiem w spółce. Czyli drugi wspólnik staje się współwłaścicielem tego auta (powinien być dopisany w dowodzie rejestracyjnym, dzieje się to zwykle na podstawie oświadczenia o wprowadzeniu auta do spółki), nabywa prawa do tego auta. Jednocześnie przy sprzedaży nabywa prawo do udziału w zysku z tej sprzedaży, a sama sprzedaż powinna być wykonana przez spółkę.
Można spotkać się z opinią, że wycofanie środka trwałego ze spółki na użytek prywatny to czynność prawnie nieskuteczna, ponieważ w trakcie istnienia spółki nie może dojść do podziału jej majątku – w czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników, a takie wyprowadzenie na użytek prywatny (jeśli zostałoby wykonane na rzecz jednego wspólnika) na gruncie tej oceny oznaczałoby podział majątku w spółce.
Majątek spółki cywilnej jest współwłasnością wszystkich wspólników i nie może być podzielony, dopóki spółka istnieje (tzw. własność niepodzielnej ręki). Dlatego – jak potwierdza profesor Andrzej Szumański – „(…) nie jest możliwe, żeby wspólnik w czasie trwania spółki cywilnej domagał się podziału wspólnego majątku wspólników. Byłoby to sprzeczne z art. 863 § 2 kodeksu cywilnego i z naturą spółki cywilnej. Tak samo wspólnicy nie mogą wspólnie zdecydować, że właścicielem określonego składnika majątku stanie się tylko jeden z nich(…)”.
Wyrok NSA 26 czerwca 2003 r. (SA/Rz 1765/2001) wskazuje, że „(…) O ile dozwolona jest sprzedaż auta przez wspólników spółki cywilnej jednemu spośród nich, o tyle nie jest możliwe zniesienie współwłasności. (…) cechą tej współwłasności jest szczególny stosunek osobisty łączący pewne osoby, brak określenia udziałów w rzeczy i niemożność żądania zniesienia współwłasności w czasie trwania spółki. Każdy wspólnik jest współwłaścicielem majątku jako całości. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem w majątku wspólnym ani udziałem w poszczególnych jego składnikach (…)”.
Zamiast tradycyjnej sprzedaży istnieje alternatywne rozwiązanie dla wspólników. Mogą oni podzielić zysk spółki w sposób, który pozwoli jednemu z nich otrzymać firmowy samochód zamiast gotówki.
Tak było w sprawie, którą 24 kwietnia 2002 r. zajął się NSA (I SA/Łd 1152/2000). Wprawdzie chodziło wtedy o inny składnik majątku (wierzytelności), niemniej NSA potwierdził: „(…) Użyte w art. 868 kodeksu cywilnego sformułowanie „wypłata zysków” oznacza, że wypłata ta powinna wystąpić w postaci pieniężnej, jednak (…) za dopuszczalne należy uznać przyznanie zysków w formie określonych składników wspólnego majątku wspólników, w tym wierzytelności. Tym bardziej że (…) dopuszczalne jest co do zasady rozporządzenie przez wspólników w czasie trwania spółki składnikiem majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego jednego ze wspólników. Osiągnięcie zysku i dochodu podatkowego – przy istniejących między tymi pojęciami różnicach – nie musi oznaczać przecież posiadania środków pieniężnych (…). Wykładnia niedopuszczająca przekazanie wierzytelności ze wspólnego majątku wspólników na rzecz majątku odrębnego wspólnika (…) prowadziłaby do skutków niedających się pogodzić z zasadami demokratycznego państwa prawnego (…)”.
Drugie stanowisko
Mamy także odrębne stanowisku, zgodnie z którymi uznaje się, że jeśli każdy ze wspólników s.c. wyraża zgodę na wycofanie majątku ze spółki, to czynność ta może być wykonana. Wówczas też majątek zostaje wycofany z majątku wspólnego wspólników do ich majątków osobistych (każdy ze wspólników jest nadal właścicielem tego majątku, ale jest to własność rozłączna – może samodzielnie dysponować swoją częścią, bez zgody pozostałych, czyli może np. swoją część sprzedać).
Potwierdza to m.in. interpretacja z dnia 26 stycznia 2018 roku, o sygnaturze: 0113-KDIPT2-3.4011.341.2017.5.RR, w której Dyrektor KIS wskazuje:
„[…] wycofanie „z majątku spółki cywilnej” do majątku prywatnego nie będzie nosić w istocie cech zbycia, jak również nie będzie posiadać przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych […]”.
Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku wycofania składnika majątku, takiego jak np. samochód, ze spółki cywilnej, nie dochodzi do zmiany właściciela. Właścicielami „majątku spółki cywilnej” są wspólnicy, którzy posiadają go na zasadzie współwłasności łącznej, a nie sama spółka. Wycofanie składnika majątku skutkuje jedynie przekształceniem współwłasności łącznej we współwłasność ułamkową. Często jednak celem wycofania jest przekształcenie danego składnika w prywatną własność jednego ze wspólników. Aby to osiągnąć, konieczne jest zniesienie współwłasności, co można zrobić zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, co wiąże się z konsekwencjami podatkowymi (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn).
W przypadku wątpliwości oraz dlatego, że istnieją różne stanowiska co do wyprowadzenia majątku ze spółki – warto skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą, jakim jest np. prawnik, który oceni, czy takie działanie jest możliwe.
Tak, wówczas darowany przedmiot staje się majątkiem osobistym tego małżonka, a drugi małżonek (darczyńca) przestaje mieć do niego jakiekolwiek prawa.
Co do zasady nie ma takiej możliwości.
Jest to majątek osobisty, więc ewentualnie można go użytkować w firmie w ramach nieodpłatnego użyczenia (nieodpłatne użyczenie w zerowej grupie podatkowej jest dopuszczalne i nie rodzi po stronie otrzymującego ten majątek do użytku obowiązku wykazania przychodu z tego tytułu). Ale takiego przedmiotu nie można wprowadzić na środki trwałe w firmie, nie można go amortyzować.
Natomiast jeśli chcemy, aby przedmiot należący do małżonka był w amortyzowany w działalności gospodarczej drugiego, to możliwe jest:
Przykładowo jeśli samochód jest osobistym autem męża (np.został kupiony przed małżeństwem lub w trakcie rozdzielności majątkowej), ale żona chce go wprowadzić do jej działalności gospodarczej, a obecnie istnieje między małżonkami wspólność majątkowa, to, aby pojazd ten wprowadzić do jej firmy, małżonkowie mają m.in. poniższe możliwości:
W konsekwencji sprzedaż tego przedmiotu (samochodu) będzie co do zasady stanowiła przychód z działalności gospodarczej żony, nawet jeśli będzie wykonana przez męża i nawet jeśli mąż widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Znaczenie ma w tym przypadku fakt, że w firmie żony był to środek trwały, był amortyzowany (koszt) i sprzedaż nastąpiła w trakcie użytkowania w działalności lub w terminie do 6 lat od wycofania z firmy.
W tym przypadku sprzedaż samochodu będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej żony (lub nie – jeśli sprzedaż nastąpiła po 6 latach od wycofania z firmy) i sprzedaż taka nie może być wykonana przez męża (żona jest już jedynym właścicielem, mąż zbył własność na jej rzecz poprzez darowiznę).
Przychód ze sprzedaży tego majątku (majątek osobisty) stanowi osobisty przychód (nie wchodzi do wspólności majątkowej), ale przychód z użytkowania tego auta w firmie jest już przychodem wspólnym (przychód „z pracy”).
Czy mogę wprowadzić do firmy auto, które w trakcie małżeństwa kupił mąż i on jest w dowodzie rejestracyjnym?
Tak, ponieważ jest to co do zasady majątek wspólny. Nie ma tutaj znaczenia, że w dowodzie rejestracyjnym czy w umowie widnieje tylko mąż.
Przedmiot ten żona może wprowadzić do swojej działalności gospodarczej oraz amortyzować (koszt).
W konsekwencji sprzedaż tego przedmiotu będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej żony (co do zasady), nawet jeśli będzie wykonana przez męża i nawet jeśli tylko mąż widnieje w dowodzie rejestracyjnym. Znaczenie ma w tym przypadku fakt, że w firmie żony był to środek trwały, był amortyzowany (koszt) i sprzedaż nastąpiła w trakcie użytkowania w jej firmie lub w terminie do 6 lat od wycofania z działalności.
Darowizny majątku wspólnego wykonane pomiędzy małżonkami oznaczałyby podział tego majątku wspólnego w trakcie trwania wspólnoty – coś co jest wykluczone ustawowo. Taka umowa darowizny jest więc w zasadzie ustawowo nieważna a majątek nadal pozostaje wspólny.
Art. 35 k.r.o. „W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.
Redakcja: Dorota Łesak
Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.
Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.